Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1349 ГК РФ. Объекты патентных прав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Правовое положение результатов созидательной и интеллектуальной деятельности, которая относится к производству, регламентируется нормами патентного права. Патентное право — это совокупность прав, предоставляемых правообладателю на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые вследствие творческих решений технического и дизайнерского характера.
Понятие патентного права
Для характеристики юридически обеспеченных возможностей авторов и патентообладателей, предусмотренных законом, определено, что патентные права — это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Сколько действует патент
Сроки действия патентных прав разные, в зависимости от вида. Изобретения защищаются в течение 20 лет. Если срок реализации изобретения был затянут, его можно продлить до 5 лет. Права на полезную модель действуют 10 лет. Промышленные образцы имеют самый маленький срок защиты — 5 лет, но их можно продлить до 4 раз, то есть еще на 20 лет.
После получения патента каждый год надо платить госпошлину на основании Приказа Роспатента от 14.08.2014 N 122. Это оплата за поддержание патента в силе: на полезную модель с первого года, за изобретение и промобразец — с третьего.
С каждым годом размер пошлины увеличивается. Роспатент не уведомляет о необходимости оплаты, это обязанность правообладателя. В случае неуплаты ежегодных пошлин патентная защита прекращает свое действие. По истечении срока защиты патентного права объект патентования становится общедоступным.
На основании ст. 1352 ГК в роли промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение объекта индустриального или кустарно-ремесленного производства, раскрывающее его внешний облик. На промышленный образец выделяется государственная защита, если по своим характерным признакам он является новым и подлинным.
К таким признакам относятся находящие художественными и (или) удобными характеристики внешнего образа изделия, а именно форма, модель, узор и гармоничность красок.
Промышленный образец будет считаться новым тогда, когда комплексность его важнейших признаков находят свое отражение на картинках изделия, которые оговорены в перечне существенных признаков промышленного образца, согласно п. 2 ст. 1377 ГК, не известных из данных, явившихся широко распространенными в мире до момента получения преимущества промышленного образца. Промышленный образец будет индивидуальным тогда, когда его главные признаки установлены творческой спецификой изделия.
Изделиям, выступающим в качестве промышленного образца, не предоставляется правовая охрана, если они являются:
- решениями, обусловленными только технической задачей изделия;
- объектами архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленными, гидротехническими и иными стационарным сооружениям;
- объектами неустойчивой формы из текучих, газообразных, сыпучих или им подобным веществ.
В соответствии со ст. 1353 ГК, признание и охрана исключительных прав на изобретение, полезной модели или промышленного образца возможно при наличии факта их государственной регистрации, по итогам которой ответственная служба, занимающаяся делами интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Из ст. 1354 ГК – патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливает:
- преимущество изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- авторство;
- исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Охрана прав на создания или полезный объект осуществляется согласно патенту, в котором устанавливается формула изобретения или полезной модели, регулирующая масштаб охраны. П. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК предусматривают описание и эскизы для обоснования данного принципа изобретения и полезной модели.
Что включают патентные права
Патентные права (как и авторские) состоят из:
- права авторства, то есть права признаваться автором изобретения, модели или образца. Это право невозможно передать, продать, подарить или завещать, от этого права нельзя отказаться. Авторство остаётся за автором даже после его смерти. Можно сказать, что право авторства действует вечно, бессрочно;
- права на патентирование. Первоначально только автор имеет право на получение патента;
- исключительных прав. Эти права также называются коммерческими. Благодаря этим правам обладатель патента может распоряжаться изобретением, моделью или образцом как угодно в пределах, установленных законом, в том числе продавать.
Исключительные права имеют «срок годности», они действуют не вечно, в отличие от права авторства.
Исключительные права действуют:
- для изобретений — двадцать лет;
- для полезных моделей — десять лет;
- для промышленных образцов — пять лет.
Система патентного права
Основные черты современной системы патентного права сложились уже в конце XIX века и закреплены в Парижской конвенции в 1886 г. Соблюдение ее правил является обязательным условием для стран-участниц конвенции, включая и Россию.
Особенностями данной системы являются:
- Территориальное действие. Не существует единого «международного патента». Охрана предоставляется только на территории определенного государства. Однако имеется возможность регистрации патента сразу в нескольких странах в рамках международных соглашений.
- Срочный характер – охрана предоставляется только на определенный период, по окончании которого информация переходит в общественное достояние. Сроки защиты зависят вида интеллектуальной собственности, особенностей национального законодательства страны, на территории которой она предоставляется. Для российской системы эти сроки указаны далее в статье.
- Запретительный характер – нельзя использовать техническое решение без согласия правообладателя.
- Право приоритета – более ранняя дата подачи заявки в патентное ведомство дает преимущество для дальнейшего использования технического решения. Однако существует и право преждепользования. Если разработка добросовестно применялась на территории России другим производителем до его регистрации, то право на дальнейшее безвозмездное использование за ним сохраняется.
Права и обязанности патентообладателя
Кроме указанных выше прав патентообладателю предоставляются следующие возможности со стороны государства:
- право подачи заявки на выдачу патента;
- право на передачу исключительных прав другим лицам;
- право на использование своего технического решения любыми способами, не запрещенными законодательством (изготовление, продажа, хранение и другие способы введения в гражданский оборот, включение в уставный капитал);
- право на запрет использования запатентованного технического решения другими лицами без согласия владельца патента;
- право на получение компенсации за незаконное использование патента для получения прибыли (в коммерческих целях).
- К обязанностям правообладателя относятся:
- соблюдение общепринятых норм и правил конкуренции, требований №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- своевременная уплата государственных пошлин за регистрацию патента и его поддержание в силе (ежегодно, для изобретений и промышленных образцов – начиная с третьего года со дня подачи заявки, для полезных моделей – с первого года);
- практическое использование запатентованных технических решений.
Срок действия патента
Отсчет производится не от даты регистрации, а от даты подачи заявки.
Объект патентного права | Срок охраны, лет | Возможность продления |
Изобретение | 20 | На 5 лет, только для лекарств и агрохимикатов |
Полезная модель | 10 | — |
Промышленный образец | 5 | Имеется, еще на 5 лет (общий срок – не более 25 лет) |
Прежде всего, он предоставляет вам монопольное право на изобретение и реализацию вашего изобретения в пределах страны. Это означает, что никто не вправе использовать ваше изобретение и продавать его.
Более того, вы вправе распоряжаться патентом по своему усмотрению. Так, например, вы можете продать патент, т.е. передать покупателю свое исключительное право на патент (право на использование изобретения). Другим способом использования патента является передача вашего права на основании лицензионного договора во временное пользование другому лицу за плату. Все сделки с патентами подлежат обязательной регистрации в Роспатенте.
Вместе с тем, владение патентом не означает автоматического избавления вас от всех возможных проблем с вашим изобретением. Споры, связанные с нарушением исключительных прав патентообладателя, как показывает судебная практика, широко распространены.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Как отстаивать свои права?
Все чаще инженерные компании сталкиваются с возрастающим потоком подделок тех предметов и устройств, которые могут использоваться в промышленности или в быту.
Это могут быть различные крепежные детали, электромонтажные изделия, замки, инструменты, а также материалы и композиции инновационного состава и многое другое.
В первую очередь подделывается продукция, пользующаяся устойчивым спросом на рынке, а также рецептуры композиционных материалов, позволяющие улучшить свойства или снизить стоимость продукта.
Возможно, при полном повторении основных пунктов формулы добавляется какой-то элемент или деталь, в этом случае также признается нарушение прав по патенту. Применение запатентованного узла, части механизма в общей конструкции также признается как нарушение прав.
Нелегальное воспроизведение (имитация) продукции чаще всего преследует основную цель — снижение цены за счет ухудшения качества товаров, поэтому наносит вред имиджу правообладателя.
Что защищается патентным правом, где и как его оформить
11.05.2017
Главная / Материалы / Патентное право
Что защищается патентным правом, где и как его оформить и каким критериям должны соответствовать объекты патентных прав.
Патентные права — это интеллектуальные права на:
- изобретения, то есть решения технических задач, относящихся к материальному объекту;
- полезные модели, то есть нематериальные объекты, относящиеся к устройствам;
- промышленные образцы, то есть дизайн, внешний вид и эргономические свойства изделия.
Патентные права бывают трёх видов:
- исключительные права (они же коммерческое);
- право авторства (то есть право называться автором изобретения, модели, образца);
- другие права (например, право на патентирование).
Распространяются ли признаки патентоспособности на секретные изобретения
Секретное изобретение – это то достижение, которое в силу своей важности именно в неразглашенной форме имеет гриф «секретно», «совершенно секретно» или «особой важности». Изобретения особой важности и совершенной секретности, как правило, касаются военно-технической отрасли, разведки и контрразведки, разработки вооружения. Изобретения в области оперативно-розыскной деятельности получают гриф «секретно».
Если изобретение признано секретным, это не значит, что оно автоматически содержит сведения, составляющие государственную тайну. Но если такие сведения в изобретении имеются, то патентовать его можно лишь силами соответствующих министерств и ведомств, уполномоченных Правительством Российской Федерации:
- Минобороны;
- МВД;
- Минздравсоцразвития;
- ФСБ;
- Росатом;
- Роспром.
Правительство распределило по разным министерствам вопросы регистрации секретных изобретений в соответствии с их компетенцией. Министерство самостоятельно проводит регистрацию, если убеждается в патентоспособности изобретения. После регистрации конкретное ведомство уведомляет Роспатент (федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности).
Уполномоченное ведомство, которое регистрирует патент на секретное изобретение, правомочно признать патент недействительным, если кто-то сможет его оспорить. В обычных случаях такие вопросы рассматривает Палата по патентным спорам.
Патентоспособность изобретения, отнесенного к роду секретных, определяется так же, как и патентоспособность изобретения обычного. Но поиск в базах экспертами производится также среди секретных изобретений, запатентованных в РФ, и секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается (пункт 5 статьи 1401 Гражданского кодекса).
Не все секретные изобретения содержат гостайну, как мы уже сказали ранее. Но все изобретения с гостайной – секретные. Разница лишь в степени секретности. Любые сведения могут как засекречиваться, так и рассекречиваться. Последний вариант возможен в случаях, если:
- государство берет на себя международные обязательства по обмену сведениями, составляющими государственную тайну в Российской Федерации, в открытом режиме;
- возникает нецелесообразность дальнейшей защиты сведений, содержащих гостайну, в связи с существенным изменением обстоятельств.
Другой комментарий к статье 1349 ГК РФ
1. Комментируемая статья содержит положения, ранее известные российскому патентному законодательству (п. 5 ст. 3 Патентного закона РФ относительно секретных объектов), и положения, относящиеся к разряду нововведений.
2. В пункте 1 комментируемой статьи предусмотрено, что объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.
Сказанное означает, что ни в законах, ни в других нормативных правовых актах не должны содержаться положения, определяющие условия квалификации результатов интеллектуальной деятельности таковыми, кроме тех, которые установлены в ГК РФ: см. комментарии ст. 1350 («Условия патентоспособности изобретения»); ст. 1351 («Условия патентоспособности полезной модели»); ст. 1352 («Условия патентоспособности промышленного образца»).
3. Объекты патентных прав, равно как и объекты авторского права и иные объекты, объединенные в рамках части четвертой ГК РФ, имеют один общий признак, характеризующий их как нематериальные, невещественные, бестелесные результаты интеллектуальной деятельности. Таким образом, нематериальность — универсальный признак для всех объектов, охраняемых согласно части четвертой ГК РФ, который определяет особенности их правовой охраны.
Зачастую, особенно на бытовом уровне, результаты интеллектуальной деятельности обозначают как нематериальные блага, что представляется ошибочным, поскольку термин «нематериальные блага» имеет четкий легальный смысл, указанный в ст. 150 ГК РФ. Так, нематериальными благами признаются, в частности, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права.
4. Результаты интеллектуальной деятельности, указанные в комментируемой статье изобретения, полезные модели и промышленные образцы, являются продуктами мышления, т.е. идеальными представлениями о материальных предметах, выраженными в логических определениях (понятиях). Следовательно, идеальные представления о материальных предметах, по сути, новые знания, являются объектами общественных отношений, урегулированных нормами права.
Главная особенность объектов патентных прав, в отличие, например, от предметов вещного права, заключается в предоставлении им со стороны государства специальной охраны, выраженной в форме исключительного права, т.е. патентной монополии. Имеются и другие отличия нематериальных, «идеальных» объектов от вещественных объектов, которые вкратце заключаются в следующем.
К изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, ввиду их нематериальной природы, нельзя применить категорию владения, входящую в триаду правомочий собственника вещи. Поэтому в отношении результатов интеллектуальной деятельности принято говорить об обладании: например, патентообладатель и т.п.
Специфика результатов интеллектуальной деятельности выражается в том, что они могут быть использованы одновременно неограниченным кругом лиц. Такое использование может быть законным, например, в случае предоставления права использования по лицензионному договору, или незаконным, например, в случае контрафакции, из-за чего результаты интеллектуальной деятельности особо уязвимы с точки зрения их сохранности.
Свойства нематериальных объектов таковы, что им нельзя причинить вред в общепринятом смысле этого слова, как, например, предметам вещного права. Однако, как уже указывалось, права на результаты интеллектуальной деятельности могут быть беспрепятственно нарушены, чем ощутимо наносится вред их обладателям.
В доктрине считается общепризнанным, что результаты интеллектуальной деятельности являются непотребляемыми объектами. Иными словами, они не подвержены физическому износу, т.е. они не подлежат амортизации, а сроки их морального износа заранее не могут быть определены. Однако российский законодатель по этому поводу придерживается иной точки зрения. Так, согласно п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ, результаты интеллектуальной деятельности признаются амортизируемым имуществом (т.е. имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 тыс. руб.), стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Сказанное выше подтверждает тот непреложный вывод о том, как осторожно следует относиться к применению в отношении результатов интеллектуальной деятельности норм, рассчитанных на объекты вещных прав, не допуская их механического переноса из одной сферы в другую.
5. Положения пунктов 2 и 3 комментируемой статьи практически сходны с соответствующими положениями п. 5 ст. 3 ранее действовавшего Патентного закона РФ.
В соответствии с п. 2 комментируемой статьи на секретные изобретения распространяются положения ГК РФ, если иное не предусмотрено специальными правилами, предусмотренными ст. 1401 — 1405 ГК РФ (см. комментарий к этим статьям), и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами, т.е. секретным изобретениям предоставляется правовая охрана на тех же условиях, что и обычным изобретениям с учетом особенностей такой охраны, предусмотренных § 7 главы 72 ГК РФ. При этом для этих целей допускается издание иных правовых актов, что встречается крайне редко в части четвертой ГК РФ.
Согласно п. 3 комментируемой статьи полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется. Правовая охрана в режиме секретности не предоставляется полезным моделям и промышленным образцам и на основании иных нормативных правовых актов, что обусловлено сущностью самих рассматриваемых объектов. Принято считать, что полезные модели, занимающие в иерархии технических решений место между изобретениями и рационализаторскими предложениями, экспертиза которых проводится без проверки условий патентоспособности, просто-напросто не «заслуживают» подобного режима охраны. Что касается промышленных образцов, являющихся художественно-конструкторскими, а не техническими решениями, к существенным признакам которых относятся прежде всего эстетические особенности внешнего вида изделия, то они по определению не могут считаться секретными.
Исходя из вышеизложенного, комментируемый пункт следует толковать таким образом, что в нем закреплена норма о том, что полезным моделям и промышленным образцам не может предоставляться правовая охрана в режиме секретности.
6. Пункт 4 комментируемой статьи в целом можно отнести к нововведениям части четвертой ГК РФ. В этом пункте изложен примерный перечень решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, которые не могут быть объектами патентных прав. В принципе такие решения относятся к разряду непатентоспособных; именно к таковым эти решения были причислены в ранее действовавшем законодательстве (п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ).
Частными видами решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, согласно п. 4 комментируемой статьи являются: способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
Следует особо отметить, что в связи с бурным развитием биотехнологии в мире не стихают споры вокруг патентования изобретений в сфере биотехнологии, поскольку последние объективно имеют двойственную природу, позволяя, с одной стороны, побеждать ранее неизлечимые болезни, а с другой стороны — оставляя возможность для злоупотреблений и непредвиденных последствий в такой деликатной области, как влияние на живую природу.
Применительно к биотехнологии, равно как и в отношении других областей человеческой деятельности, ни в ГК РФ, ни в других законах не раскрыты понятия «общественные интересы», «принципы гуманности и морали», так что при их оценке на практике следует использовать доктринальные исследования по праву, философии, социологии.
Патентное право, являясь правовым институтом, входящим в подотрасль «права интеллектуальной собственности» регулирует интеллектуальные права, возникающие в процессе создания, охраны и введения в гражданский оборот таких объектов интеллектуальной собственности как изобретение, полезная модель, промышленный образец.
Объектами патентных прав согласно п. 1ст.1349 ГК РФ ч.4 признаются «результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям, полезным моделям и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам»[1]. В данной статье ГК РФ ч.4 озвучены общие определения объектов патентных прав, формулируются их основные признаки и озвучивается область их применения. Все объекты патентных прав, являясь результатом интеллектуальной творческой деятельности человека, являются объектами научно-технической сферы и должны отвечать установленным в ГК РФ ч.4 требованиям к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.
Что патентовать: изобретение или полезную модель?
Сравнительный анализ патента на изобретение и патента на полезную модель в качестве инструментов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности сделан на основе российского законодательства с учетом изменений, вступающих в силу с 01 октября 2014 г. Для наглядности основные характеристики изобретений и ПМ (для России) сведены в таблицу.
Характеристика | Изобретение | Полезная модель |
---|---|---|
Количество стран, в которых возможно патентование | 148 (Договор о патентной кооперации) 176 (Парижская конвенция) |
59 |
Объект охраны | Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) | Техническое решение, относящееся к устройству |
Максимальный срок охраны | 20 лет (с возможным продлением до 5 лет для лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов) | 10 лет |
Условия патентоспособности | Мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость | Мировая новизна, промышленная применимость |
Обычный срок получения патента | 18-36 месяцев | 9-18 месяцев |
Обычная стоимость патентования, включая стоимость услуг по анализу патентоспособности, составлению заявки, ведению переписки, а также пошлины | 200-400 т.р. | 50-200 т.р. |
Выбирая между патентованием изобретения и патентованием полезной модели, следует учитывать следующие соображения.
1. Цель патентования
Если требуется охрана достаточно сложной разработки (например, программно-аппаратного технического средства, системы, комплекса, способа производства или способа оказания услуг) или применения известного продукта или способа по новому назначению, то патентовать следует изобретение.
По замыслу законодателя, институт полезной модели предназначен для охраны сравнительно простых (в основном, потребительских) устройств с коротким временем запуска в производство и адаптирован для применения, прежде всего, малым бизнесом. Патентование полезной модели проще, быстрее и дешевле, чем патентование изобретения. До 01 октября 2014 г. действует заявительный порядок патентования ПМ, т.е. экспертиза по существу в отношении ПМ не проводится и патент на ПМ выдается фактически «под честное слово» заявителя. Именно с этим в последнее время связана волна отказов Роспатента в патентовании в качестве ПМ систем и комплексов. Оно и понятно: некоторые физические лица пытаются таким образом патентовать системы космической связи, содержащие группировки спутников, автоматизированные оборонные комплексы, электростанции на «холодных» термоядерных реакциях, коллайдеры элементарных частиц и т.п.
Понятие патентного права, разграничение с авторским правом
Крупнейшими институтами в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности, имеющими наибольшее количество объектов охраны, являются положения авторского и патентного права.
Необходимо разграничивать предметы указанных институтов. Если предназначение авторского права состоит в установлении порядка создания и эксплуатации объектов, получаемых в результате творческой деятельности в области науки, искусства, литературы, то патентное право закрепляет правовой режим промышленной собственности, функционируя исключительно в технической сфере.
Разработка норм патентного права потребовалась в силу невозможности обеспечить эффективную охрану промышленных объектов посредством применения норм авторского права. Поскольку данные объекты обладают практическим значением, они могут быть воспроизведены разными субъектами, что порождает споры о том, чьи права на результат технического творчества приоритетны. Институт патентного права содержит четкие правила определения такого приоритета, установления новизны объекта и формализует порядок использования промышленной собственности.
Институт авторского права не предполагает какой-либо оценки произведения, а о возникновении прав на объект можно говорить с момента его создания — при этом отсутствует необходимость какого-либо оформления и регистрации прав. Одним из требований предоставления охраны в патентном праве является установление патентоспособности объекта, при этом в качестве основы для охраны промышленных объектов рассматривается их обязательная регистрация.