Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое наследственная масса что в нее включается». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Главное требование законодательства – фактическое владение. Для некоторых вещей этого достаточно. Но есть категория объектов, включаемых в наследственный объем, для которых требуется документальное подтверждение. Так, если в массу входит приватизированная квартира, предоставляются бумаги на приватизацию, где указано, на каких условиях наследодатель является собственником.
Как формируется наследственная масса?
Наследственное дело инициируется по заявлениям правопреемников. В тексте указывается собственность, на которую претендует заявитель. В общую массу автоматически вносятся личные вещи покойного. При необходимости материальные блага увеличиваются на список предметов, находившихся в собственности при жизни. Для этого предоставляются документы, подтверждающие данный факт. Допускается признание прав собственника по суду.
В иске указывается перечень ценностей, подлежащих внесению в наследственный реестр. Увеличение массы приводит к продлению срока, отведенного для проведения мероприятий в отношении наследства, среди которых:
- Установление истинного владельца.
- Определение долговых обязательств.
- Розыск обязательных наследников.
- Включение в массу других ценностей.
- Выдача наследственного свидетельства.
Нотариально или в судебном порядке заявленные объекты добавляются в общую массу. Изменение величины наследства приводит к пропорциональным изменениям долей.
Споры возникают, когда люди пытаются ввести в состав массы страховку. Здесь имеется противоречие. С одной стороны, это деньги наследодателя, что позволяет их распределять в процессе наследственного дела. С другой – масса формируется из материальных ценностей, принадлежащих завещателю при жизни. А страховые выплаты производятся тогда, когда он умер. На этот вопрос ответит юрист после изучения наследственной документации и условий, указанных в полисе.
Порядок включения и исключения имущества из наследственной массы
Включить имущество в наследственную массу (или исключить из него) можно только через суд. При этом необходимо иметь четкую аргументацию: например, принадлежащие покойному материальные ценности по каким-либо причинам не включены в наследство, или же включены те активы, которыми на самом деле наследодатель не владел.
Для того чтобы включить имущество в наследство, необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Составить иск о включении в наследственную массу
Заявление составляется в свободной форме, но обязательно должно содержать следующие данные:
- ФИО истца, ответчика, а также наименование суда, куда будет подан иск (обычно это суды общей юрисдикции);
- цена иска – примерная стоимость материальных ценностей, которые необходимо включить в наследственную массу;
- обстоятельства дела – ФИО покойного, дата смерти, сведения обо всех наследниках и имуществе, которое включено в наследственную массу, а также о спорных материальных ценностях, которые необходимо туда включить. Также необходимо привести аргументы, почему тот или иной актив должен быть частью наследства – право собственности умершего на него, другие доказательства;
- требования – включить спорное имущество в наследственную массу на общих основаниях;
- перечень документов, прилагаемых к иску.
Дополнительно к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие позицию истца и обстоятельства, изложенные в иске: свидетельство о смерти наследодателя, бумаги, подтверждающие право собственности покойного на спорные активы, документы, которые подтверждают прав наследника на данное имущество и любые другие, которые смогут подтвердить позицию истца.
Обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его наследникам
На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам. Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о государственной регистрации перехода права собственности (статья 551 ГК РФ) к наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).
Включение в наследственную массу квартиры, которую наследодатель не успел приватизировать
По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда» указано следующее:
«Если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».
Включение жилого помещения в наследственную массу в том случае, когда наследодатель подал заявление о приватизации, но умер до оформления договора
Включение жилого помещения в наследственную массу по требованию наследника допускается в том случае, когда гражданин (наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность (до государственной регистрации права собственности).
Само по себе желание гражданина приватизировать жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, в отсутствие с его стороны обязательных действий (обращение при жизни лично или через представителя с соответствующим заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган) в силу положений ст. 2, 7, 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и разъяснений по их применению, содержащихся в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8, не может служить правовым основанием для включения жилого помещения после смерти гражданина в наследственную массу и признания за наследником права собственности на это жилое помещение (п. 10 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017 года) (в ред. от 26.04.2017 года)
Не входит в состав наследства недвижимость, которой наследодатель успел распорядиться, но умер до госрегистрации сделки
Не входит в состав наследства имущество, в отношении которого наследодатель выразил свою волю относительно его юридической судьбы, то есть распорядился им. Так, например, рассматривая дело по иску о признании договора дарения и зарегистрированного права собственности недействительными, признании права собственности в порядке наследования суд указал следующее:
«Поскольку даритель Коротич А.М. лично участвовала в заключении договора дарения и оформлении доверенности для регистрации данного договора, чем выразила свою волю на заключение и государственную регистрацию указанной сделки, заявление о регистрации было подано по доверенности при жизни дарителя и ею отозвано не было, то сам по себе факт смерти дарителя в процессе государственной регистрации права не является основанием для признания недействительными договора дарения и зарегистрированного на его основании за одаряемым права собственности на спорное имущество» (Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2011 N 24-В11-2).
Проценты за пользование суммой займа подлежат уплате наследниками заемщика с момента открытия наследства
В отличие от процентов за просрочку исполнения денежного обязательства проценты за пользование суммой займа подлежат уплате наследниками заемщика с момента открытия наследства.
Обязательства, возникшие из кредитного договора, смертью должника не прекращаются и входят в состав наследства.
По смыслу указанных разъяснений обязательства по уплате процентов за пользование денежными средствами входят в состав наследства, данные проценты продолжают начисляться и после открытия наследства, а проценты, предусмотренные ст. 395 Г�� РФ, являющиеся мерой ответственности за неисполнение денежного обязательства, не начисляются за время, необходимое для принятия наследства (п. 10 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2018)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018 года).
Принявший наследство наследник должника становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследства. Взыскание кредитной задолженности возможно с поручителя в пределах стоимости наследственного имущества
«Вопрос 1: Возможно ли взыскание кредитной задолженности в случае смерти должника с поручителя (который по договору с кредитной организацией несет солидарную ответственность с должником в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства по погашению кредита, а также несет ответственность за любого нового должника), если есть наследники должника и наследственное имущество? Если нет наследственного имущества?
Ответ: …Наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. При отсутствии или недостаточности наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения соответственно полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
.. Поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель должен нести ответственность перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества.
Таким образом, в случае смерти должника и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности возможно с поручителя в пределах стоимости наследственного имущества (если в договоре поручителя с кредитной организацией поручитель дал кредитору согласие отвечать за нового должника) (вопрос 1 «Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2008 года», утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28.05.2008) (ред. от 10.10.2012).
Какое имущество входит в состав наследства?
Согласно действующему законодательству, наследственная масса включает все движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее при жизни покойному, среди которого:
- денежные средства и ценные бумаги, в том числе вклады, находящиеся на счетах наследодателя в банках;
- недвижимость – квартиры, коттеджи, земельные участки и т.д.;
- другие материальные ценности – автомобиль, драгоценности, бытовая техника, мебель, книги, антиквариат, предметы быта
- нематериальные права – объекты интеллектуального труда, обязательства дебиторов перед покойным, права, исходящие из заключенных договоров и т.д.
Кроме того, частью наследственной массы являются не только активы, но и пассивы:
- долговые обязательства покойного перед банками, партнерами, ипотечный кредит и т.д.;
- задолженность перед государственными органами – например, невыплаченные налоги, таможенные сборы и другие подобные платежи.
Следует отметить, что долговые обязательства покойного переходят наследникам пропорционально их доле общего имущества. Например, если родственник наследодателя получает 25% процентов его имущества, он берет на себя также четверть всех его обязательств. При этом по закону наследник принимает сразу все причитающееся ему наследство – как активы, так и пассивы, или же отказывается от него полностью.
Кроме того, есть имущество (как движимое, так и недвижимое), которое хоть и принадлежало покойному, не включается в наследственную массу. Среди таких активов следует отметить следующие:
- имущество, которым покойный владел незаконно – например, недвижимость, возведенная без необходимых разрешений, денежные средства, полученные в обход действующего законодательства и т.д.;
- материальные ценности, права и обязательства, напрямую зависящие от личности наследодателя – авторские права, право на алименты (или задолженность по ним), компенсация за ущерб здоровью;
- права и обязанности, переход прав на которые запрещен законодательно;
- государственные награды, которые были вручены наследодателю при жизни.
Стоит отметить, что споры, возникающие при признании имущества наследственной массой, касаются чаще всего именно таких объектов. Исключить же обычно стараются долговые и другие обязательства покойного.
Раздел движимых вещей между наследниками
В отличие от недвижимости, законом допускается раздел движимого имущества между наследниками на основании письменного соглашения до получения свидетельства о праве на наследство. Его не требуется заверять у нотариуса. Однако если речь идет о дорогостоящих предметах, лучше произвести раздел официально с включением движимых вещей в состав наследства. Это избавит родственников от возможных претензий, споров и судебных разбирательств.
В некоторых случаях не имеет смысла делить движимое имущество по стоимости (коллекция), а иногда это невозможно, так как предмет является неделимым (автомобиль). В этом случае наследники составляют соглашение о разделе наследства, договариваясь по собственному усмотрению с выплатой денежной компенсации взамен доли вещи или предмета. Отдельные категории наследников имеют преимущественные права при распределении вещей в счет своей наследственной доли:
- проживающие с наследодателем в одной квартире — на вещи домашней обстановки и обихода;
- обладающие правом совместной совместности на неделимую вещь (например, орудия труда);
- постоянно пользующиеся предметом при жизни наследодателя (вождение автомобиля по доверенности).
Кроме того, при наследовании переживший супруг может заявить свои права на половину имущества, совместно нажитого в браке. В него включается абсолютно все, за исключением личных вещей наследодателя, полученных в дар, по наследству и приобретенных до брака.
При включении движимых предметов в состав наследства и получение свидетельства о праве на них, они подлежат разделу в соответствии с полагающейся по закону долей каждого наследника. Нотариус рассчитает ее, исходя из общей суммы оценки наследственного имущества.
Понятие наследственной массы
Под наследственной массой понимается совокупность всех объектов собственности покойного, его имущественных прав, долгов и прочих кредитных обязательств. Наследственная масса делится между наследниками собственниками в полном объеме.
Раздел наследственной массы происходит следующим образом:
- по завещанию;
- в соответствии с родственными узами.
Завещатель самостоятельно распределяет между выбранными лицами наследственную массу в полном объеме или в определенной доле. В качестве наследника может выступать родственник, посторонний гражданин или юридическое лицо.
Для вступления в наследство, лицо, указанное в завещании, не представляет нотариусу документ о родственных связях. Достаточно наличия документа, подтверждающего личность (для физического лица), или свидетельство ЕГРЮЛ (для юридического лица).
Для вступления в наследство на основании родственных связей с покойным, необходимо, чтобы завещание:
- не составлялось;
- признано недействительным;
- оспорено в суде;
- отозвано завещателем;
- не включает наследственную массу в полном объеме.
Закон предусматривает очередность вступления в наследство. В целом, гражданский кодекс включает 7 очередей. Первая из них включает мать, отца, жену, мужа и детей покойного.
Решение суда о включении имущества в наследственную массу
Получив решение суда, заявитель должен его предоставить нотариусу, ведущему наследственное дело. После того как объект вносится в состав наследства, на него распространяются нормы права о наследовании по закону.
Что такое наследственная масса? Это полный перечень вещей, имущественных прав, обязанностей и объектов интеллектуальной собственности покойного, которые переходят к наследникам после его смерти. Если объект, которым фактически обладал покойный, не включен в состав наследственной массы, наследники имеют право подать исковое заявление для внесения объекта в состав наследства.
Для этого заявитель должен обосновать свое требование вескими доказательствами, указать информацию о том, является гражданин наследником в соответствии с завещанием или нормами закона.
Включение имущества в состав наследственной массы
К сожалению, нередко возникает ситуация, когда имущество, фактически принадлежащее покойному, не оформлено официально или отсутствуют документы, подтверждающие факт приобретения. Таким образом, объект не может быть включен в состав наследственной массы.
Однако заинтересованные лица могут принять меры для признания имущества собственностью наследодателя. Для этого им придется обратиться в суд.
Важно! Необходимо обратить внимание на то, что закон устанавливает сжатые сроки для решения данного вопроса. Заявление можно подать в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.
Заинтересованные лица должны действовать следующим образом:
- составить исковое заявление;
- собрать документы, подтверждающие факт владения имуществом;
- обратиться в районный суд по месту нахождения наследства.
Для составления иска можно обратиться к юристу. Специалист не только поможет с оформлением документов, но и окажет содействие с представительством в суде.
Включение имущества в состав наследственной массы
Если нет документального подтверждения того, что наследственный материал (квартира, пай, машина) принадлежал умершему, или документы оформлены неправильно, он не может быть включен в наследство.
В случае, когда наследники не согласны с составом наследственной массы, можно добиться включения в нее определенного имущества в судебном порядке. Для этого в течение 6-месячного срока с момента открытия наследства необходимо подать в районный суд исковое заявление, в котором нужно указать:
- точные данные о наследодателе;
- сведения обо всем имуществе, которое пребывало в собственности умершего, например, наследственная масса складывалась из квартиры, гаража, загородного дома и автомобиля;
- данные о представителе нотариата, который открыл наследственное дело;
- всех наследников и степень их родства с наследодателем;
- информацию об имуществе, которое не вошло в наследственную массу. Стоит обозначить причину невключения тех или иных объектов в список наследства;
- просьбу о включении имущества в состав наследства;
- перечень правоустанавливающих документов наследодателя на имущество.
На судебном заседании судья рассмотрит предоставленные документы и вынесет решение.
Если будет доказано, что неоформленное имущество действительно принадлежало умершему, суд удовлетворит просьбу о включении объекта в состав наследства.
Процедура формирования наследственной массы
Процедура формирования массы наследство также строго регламентирована. Она, в обобщенным виде состоит из включения имущества в массу и его исключения. В том и ином случае эта процедура имеет свои правовые особенности.
Банкротство наследственной массы
Банкротство наследственной массы регламентируется положением 223.1 закона о банкротстве.
Признать ничтожность наследства возможно только тогда, когда еще прижизненно на наследодателя было инициировано делопроизводство о банкротстве, которое на момент кончины не завершилось.
При таком случае вновь открыть дело имеют право родственники усопшего гражданина или кредитующие его лица.
Сама процедура являет собой полную продажу всех владений умершего родственника с последующим погашением оставшихся от него задолженностей за счет вырученных средств.
Особенность процесса заключается в том, что при недостатке финансов на покрытие долговых обязательств, кредиторы не располагают правом взимать остаток средств с правопреемников. То есть, погашается такой размер долга, который соответствует стоимости имущества наследодателя, но не более того.
Переход доли акционерного общества по наследству
Доля в компании или полное руководство в акционерном обществе также может перейти к преемникам наследодателя после его смерти, однако при переходе прав собственности предусмотрен определенный порядок, который прописан в Гражданском кодексе РФ, статье № 1176. При оформлении доли акционерного общества в наследство, предстоит руководствоваться именно этим документом.
Здесь следует также учитывать тот факт, что отводится определенный временной промежуток для наследования пакета акций, в ином случае, законодательством предусмотрено равномерное их распределение между иными акционерами компании.
В обязательном порядке, при наследовании доли акционерного общества, преемнику потребуется подготовить необходимый перечень документов. Кроме того, если наследник не желает, чтобы ему перешли акции усопшего, он может сделать обращение ко всем акционерам с предложением выкупить пакет ценных бумаг. Чаще всего руководители крупных компаний будут заинтересованы в подобном предложении, нежели во введении в руководящую группу наследника.
В законе указано, что после смерти лица принадлежащее ему имущество, вне зависимости от состава и месторасположения, получает особые свойства.
Наследство становится объектом гражданских прав локального характера, то есть, объектом разнообразных правоотношений, в которых участвует с одной целью — обеспечения перехода наследуемого имущества от одного лица и иному (иным) в порядке установленного правопреемства.
Другое свойство — эластичность, означающее, что в составе наследуемого имущества могут быть любого рода вещи, другое имущество, включая имущественные права и обязанности в любом количестве.
На данное свойство свое внимание обращали даже дореволюционные исследователи.
Г.Ф.Шершеневич отмечал, что все отношения прежнего субъекта переходят новому субъекту, но не по отдельности, а как единое, цельное.
Исследователь высказался и о преемстве с точки зрения перехода. По его мнению, это одновременный переход всего комплекса, а не лишь суммы юридических отношений.
Собственность, которая будет числиться за наследником, в большинстве случаев налогом не облагается. Но в зависимости от того, что входит в состав получаемого имущества, существуют и исключения.
Согласно российскому законодательству, прибыль облагается налогом в 13%. Выделение и последующее оформление на себя НМ не классифицируется как прибыль. Государство предъявит требования, если кандидат:
- получает отчисления за использование интеллектуальной собственности покойного третьими лицами;
- продает унаследованные предметы искусства;
- пользуется финансовой прибылью от изобретений наследодателя.
Банкротство наследства
Банкротство сформированной НМ – это фактическое признание ее ничтожной. Такие действия возможны лишь тогда, когда при жизни наследодателя была инициирована процедура банкротства. Притом, что факт смерти ее не отменяет.
Именно потому оставленное имущество в обязательном порядке будет оценено и продано на торгах. Вырученные деньги в полном объеме направляются кредиторам.
Если итоговой суммы не хватает на погашение задолженности, то взыскать остаток с наследников законно невозможно. Поскольку по закону они не несут финансовой ответственности за покойного в случае запущенного банкротства.
Итак, грамотное формирование передаваемой наследодателем базы, обеспечивает законное распределение собственности между всеми наследниками. И к тому же исключает длительные судебные тяжбы.